Не противоречат ли статьи 1149 и 1158 ситуации?

Статья 1110. Наследование

1. Приступая к анализу ст. 1110, нужно обратить внимание на ряд обстоятельств:

1) и комментируемая статья, и все другие нормы гл. 61 ГК имеют характер общих правил. Иначе говоря они:

а) в равной степени относятся:

и к наследованию по завещанию (ст. 1118-1140 ГК);

и к наследованию по закону (ст. 1141-1151 ГК);

и к приобретению наследства (ст. 1152-1175 ГК);

и к наследованию отдельных видов имущества (ст. 1176-1185 ГК);

б) подлежат применению лишь постольку, поскольку в нормах ст. 1118-1185 ГК не установлены иные правила;

2) в п. 1 ст. 1110 дается легальное определение наследования. Анализ этого определения показывает, что:

а) к наследникам переходит лишь имущество. Иные объекты гражданских прав, указанные в ст. 128 ГК (например, объекты интеллектуальной собственности), прямо не относящиеся к имуществу, – по наследству не переходят (см. коммент. к ст. 128, 138 ГК). При этом:

к наследственному имуществу относятся как вещи (в т.ч. деньги, ценные бумаги), так и иное имущество, в т.ч. имущественные права;

по наследству не переходят права и обязанности, прямо указанные в ст. 1112 ГК (см. коммент. к ней);

б) имущество умершего переходит в порядке универсального правопреемства. Это означает, что:

при наследовании исключена сама возможность сингулярного правопреемства (нельзя, например, принять по наследству лишь имущество, отказываясь от обязанностей, связанных с этим имуществом, от обременений имущества и т.п. Это прямо противоречило бы правилам ст. 1152 ГК о том, что не допускается принятие наследства с оговорками, под условием, см. коммент. к ней);

к наследнику(ам) переходит весь объем и прав, и обязанностей умершего.

О случаях, когда правила универсального правопреемства не применяются см. коммент. к ст. 78, 93, 1156, 1176, 1179, 1182, 1185 ГК;

в) в качестве общего правила установлено, что имущество переходит к наследникам:

в неизменном виде (т.е. в том состоянии, объеме, размере, в которых наследство существовало на момент его открытия, см. об этом коммент. к ст. 1113, 1114 ГК);

как единое целое (т.е. включая все виды имущества, весь объем имущественных прав и обязанностей). Неважно при этом, что между самими наследниками наследство будет разделено (по завещанию, например);

в один и тот же момент. То есть наследник либо принимает наследство сразу и целиком, без оговорок, условий и т.п., либо отказывается от него. Не допускается частичное принятие наследства либо частичный отказ от него (это противоречило бы правилам ст. 1157, 1158 ГК, см. коммент. к ним).

Из этого общего правила сам ГК устанавливает ряд изъятий. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1158, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, по закону, в порядке наследственной трансмиссии и т.д.), он вправе отказаться от части наследства, причитающейся ему по одному из этих оснований, по нескольким или по всем основаниям;

3) между понятиями “наследство” и “наследственное имущество” ст. 1110 ставит знак равенства. В практике возник вопрос*(1): нет ли противоречий между правилами ст. 128 ГК (о том, что в состав “имущества” входят вещи, деньги, ценные бумаги, любое иное движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права, но не обязанности) и правилами ст.

1110, 1112, 1138, 1140, 1152 ГК (о том, что к наследнику переходят не только права наследодателя на имущество, но и его обязанности)? Определенное противоречие налицо, однако в данном случае необходимо исходить из понятия “наследственное имущество”, содержащегося в ст. 1110: для целей наследования правила ст.

1110 (как специальные) имеют приоритет перед общими правилами ст. 128 ГК.

2. Правила п. 2 ст. 1110 позволяют сделать ряд важных выводов:

1) основным источником права, регулирующим отношения по наследованию, является сам ГК. Анализ ст.

1110-1185 ГК показывает, что законодатель стремился к максимальной регламентации наследственных правоотношений именно нормами ГК. Об этом свидетельствует и то, что в отличие от ГК 1964 (в разд.

VII “Наследственное право” которого содержалось всего 35 статей) в ч. 3 ГК наследственному праву посвящено 76 статей;

2) тем не менее весь комплекс правоотношений, возникающих при наследовании, нормами ГК урегулировать невозможно, да и вряд ли оправданно. В связи с этим установлено, что наследование регулируется также:

а) другими законами. Например, в соответствии:

– со ст. 29 Закона об авторстве: авторское право переходит по наследству.

Не переходят по наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения. Наследники автора вправе осуществлять защиту указанных прав. Эти правомочия наследников сроком не ограничиваются.

При отсутствии наследников автора защиту указанных прав осуществляет специально уполномоченный орган Российской Федерации;

– со ст. 66 ОЗН: для охраны наследственного имущества нотариус производит опись этого имущества и передает его на хранение наследникам или другим лицам.

Если в составе наследства имеется имущество, требующее управления, а также в случае предъявления иска кредиторами наследодателя до принятия наследства наследниками нотариус назначает хранителя наследственного имущества. В местности, где нет государственной нотариальной конторы, соответствующий орган исполнительной власти назначает в указанных случаях над наследственным имуществом опекуна.

Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, предупреждаются об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки” (везде выделено мной. – А.Г.).

В ст. 1110, равно как и в других статьях разд. V ГК, словом “закон” обозначаются только федеральные законы;

Источник: https://dokipedia.ru/print/5168213

§ 3. Отлагательные и отменительные условия

Не противоречат ли статьи 1149 и 1158 ситуации?

завещательных распоряжений

Определяя допустимостьотлагательных и отменительных условийв распоряжениях mortis causa, приходитсяопираться на очень краткие и явнонедостаточные указания законодательства.Во-первых, ст.157 ГК РФ несодержит никаких ограничений относительносделок, которые могут совершаться подусловием.

Во-вторых, запрещается совершатьпод условием такие сделки, как принятиенаследства (ст.1152 ГК РФ), отказот наследства (ст.1158 ГК РФ), отказот получения завещательного отказа(ст.1160 ГК РФ).В-третьих, согласно п.4 ст.

421 ГК РФусловия договора определяются поусмотрению сторон, кроме случаев, когдасодержание соответствующего условияпредписано законом или иными правовымиактами. Согласно ст.

156 ГК РФ кодносторонним сделкам применяютсяобщие положения об обязательствах идоговорах постольку, поскольку это непротиворечит закону, одностороннемухарактеру и существу сделки.

Следовательно, прибуквальном толковании ст.ст. 426, 156и 157ГК РФ можно сделать вывод о том, что всепредусмотренные ст.ст. 1119, 1137,1139ГК РФ завещательные распоряжениядопускается совершать как подотлагательным, так и под отменительнымусловием. Но такое толкование вряд лиможно признать окончательным.

Наследственное праворазвивается в единстве и борьбепротивоположностей.

С одной стороны,закрепляя свободу завещания, гражданскоезаконодательство стремится максимальноучесть и защитить последнюю волюнаследодателя. С другой стороны, согласноп.2 ст.

1 ГК РФ,гражданские права могут быть ограниченына основании федерального закона в тоймере, в какой это необходимо в целяхзащиты прав и законных интересов другихлиц.

Как отметил О.Ю.

Шилохвост,регулирование отношений, связанных снаследованием, традиционно строитсяна сочетании двух основополагающихначал – индивидуального, отражающегоинтересы отдельной личности, и социального,отражающего интересы общества игосударства .

В частности, свободазавещания ограничивается в интересахзащиты прав и законных интересов другихлиц, общества и государства, и этоограничение проводится не только приустановлении обязательной доли внаследстве (ст.1149 ГК РФ).

——————————–

Шилохвост О.Ю.Проблемы правового регулированиянаследования по закону в современномгражданском праве России: Автореф. дис…. д.ю.н. М., 2006. С. 5.

Конституционный Суд РФотметил, что предусмотренное ст.35 (ч. 4) КонституцииРоссийской Федерации право наследованиявключает в себя как право наследодателяраспорядиться своим имуществом, так иправо наследников на его получение. Приэтом ст. 35 (ч. 4) Конституции РоссийскойФедерации не провозглашает абсолютнойсвободы наследования.

Она, как и некоторыедругие права и свободы, может бытьограничена законодателем, но только втой мере, в какой это необходимо в целяхзащиты основ конституционного строя,нравственности, здоровья, прав и законныхинтересов других лиц, обеспеченияобороны страны и безопасности государства(ч.3 ст. 55 КонституцииРоссийской Федерации), т.е.

при условии,что ограничения носят обоснованный исоразмерный характер .

——————————–

ПостановлениеКонституционного Суда РФ от 16 января1996 г. N 1-П “По делу о проверкеконституционности частей первой ивторой статьи 560 Гражданского кодексаРСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б.Наумова” // СЗ РФ. 1996. N 4. Ст. 408.

Следовательно, правограждан включать в завещание отлагательныеи отменительные условия может бытьограничено законом.

Во-первых, переченьзавещательных распоряжений, закрепленныхзаконом, сформулирован как исчерпывающий(ст.1119 ГК РФ).

Согласно ст.

1119 ГК РФнаследодатель вправе по своему усмотрениюзавещать имущество любым лицам, любымобразом определить доли наследников внаследстве, лишить наследства одного,нескольких или всех наследников позакону, не указывая причин такоголишения, а также включить в завещаниеиные распоряжения, предусмотренныенормами Гражданского кодексаРФ о наследовании. Истории гражданскогоправа известны случаи, когда использованиеотлагательных и отменительных условийприводило к созданию новых видовзавещательных распоряжений. Так как исегодня могут быть предприняты попыткииспользования ст.157 ГК РФ длясоздания новых завещательных распоряжений,не предусмотренных законом, можнопредложить первое требование котлагательным и отменительным условиям:эти условия допускаются лишь постольку,поскольку не влекут создание новоговида завещательного распоряжения.

В частности, отлагательноеи отменительное условия не могутиспользоваться для создания такогозавещательного распоряжения, котороев литературе называется фидеикомиссоми основано на сочетании отлагательногои отменительного условий : правособственности “предварительногонаследника” прекращается наступлениемотменительного условия, право собственностиподназначенного наследника возникаетпри наступлении отлагательного условия.По мнению П.В. Крашенинникова и Т.И.Зайцевой, “нельзя обязать наследникапроизвести отчуждение наследственногоимущества, однако возможно, к примеру,предусмотреть в завещании, что в случаепродажи наследником унаследованногоимущества он обязан выплатить кому-либоиз лиц, названных завещателем, определеннуюденежную сумму” .

——————————–

В германском ифранцузском законодательствах имеетсяобщий запрет фидеикомиссов (ст. 896 ФГК),но при этом фидеикомиссы допускаютсяв качестве исключения. ФГК разрешаетфидеикомиссарные подназначения,сделанные родителями в пользу внуков,братьями (сестрами) в пользу еще нерожденных племянников или племянниц(ст.

1049 ФГК). Согласно § 2100 ГГУ наследодательможет назначить предварительногонаследника, с тем чтобы он передалнаследство подназначенному наследнику;подназначенным наследником может бытьфизическое лицо, еще не зачатое к моментуоткрытия наследства (§ 2101 ГГУ), еще невозникшее юридическое лицо (п. 2 § 2101ГГУ).

Зайцева Т.И.,Крашенинников П.В. Указ. соч. С. 58.

С этим мнением можносогласиться, но нужно добавить, что втаком случае имеется обычный легат:возложение на наследника обязанностиуплатить определенную сумму указанномув завещании лицу, и нецелесообразносвязывать возникновение обязательствас отчуждением наследства или частинаследства. То есть в целом П.В.Крашенинников и Т.И. Зайцева считаютфидеикомиссарное подназначениеневозможным.

В.И. Серебровский считалнедопустимым подназначение наследнику,принявшему наследство . Фидеикомиссможно признать не предусмотреннымгражданским законодательствомзавещательным распоряжением; оннедействителен в силу ст.

1119 ГК РФ исоставляет недействительную частьзавещания, а действительность завещанияв этом случае определяется по правиламст.180 ГК РФ.

Следовательно, отлагательные иотменительные условия завещательныхраспоряжений не должны использоватьсядля создания нового вида завещательногораспоряжения.

——————————–

Серебровский В.И.Очерки советского наследственногоправа // Серебровский В.И. Избранныетруды по наследственному и страховомуправу. М.: Статут, 2003. С. 131.

Во-вторых, условия недолжны ограничивать право- и дееспособностьнаследника (ст.22 ГК РФ). Привсей очевидности этого требованиявозможны затруднения в применении нормст. ст.

22 и 157ГК РФ, так как отлагательные и особенноотменительные условия завещания могутбыть связаны с особым состоянием илистатусом наследника (отказополучателя).

Действительно, условия, как было сказано,представляют собой способ придатьюридическое значение мотивам сделки,а мотивы, побуждающие к написаниюзавещания, очень часто связаны ссостоянием или статусом наследника(например, наследодатель учитываетнуждаемость наследника в жилом помещенииили нетрудоспособность наследника илистремится обеспечить своих несовершеннолетнихнаследников). Эти мотивы могут учитыватьсяпутем включения в завещание отлагательныхи отменительных условий, но здесь должнапрослеживаться грань, за которой условиекак ограничивающее право или дееспособностьнаследника влечет недействительностьзавещательного распоряжения (ст.22 ГК РФ).

Наиболее обширный опытразграничения соответствующих законуи недействительных ввиду ограниченияправо- и дееспособности наследникаусловий накоплен в английской доктрине.Это связано с распространенностью”экзотических” завещательныхраспоряжений в английской практике.

В английской доктринепризнаются недействительными условия,связывающие прекращение права с такимиобстоятельствами, как банкротствонаследника, попытка распорядитьсякаким-либо имуществом в составенаследства; недействительны такжеусловия, “поощряющие” раздельноепроживание супругов, отказ от службы вармии; условия, направленные навмешательство в осуществление родителямиправа воспитывать своих детей, и томуподобные условия. Признаются действительнымиотменительные условия, состоящие взаключении наследником повторногобрака, также признаются действительнымиотлагательные и отменительные условия,связанные с заключением брака сопределенным лицом, но запрещаютсяотлагательные или отменительные условия,состоящие в заключении брака с лицом,принадлежащим или не принадлежащим копределенном классу (национальности,вероисповеданию, профессии) .

——————————–

См.: Smith R.J. Op. cit. P.37 – 41.

В российской нотариальнойи судебной практике подобных проблемпока не возникало. В связи с этим вкачестве общего вывода пока достаточноотметить, что отлагательные и отменительныеусловия не должны быть направлены наограничение правоспособности идееспособности граждан, а также наограничение личных неимущественныхправ, таких как право на неприкосновенностьчастной жизни.

Как известно, предметомуниверсального преемства является всясовокупность прав и обязанностейправопредшественника, переходящая кего правопреемнику (правопреемникам).

Таким образом, при наследовании переходитк наследникам имущество наследодателякак единое целое.

Существенной особенностьюуниверсального правопреемства, котораяособенно четко проявляется в наследовании,является единовременный (единым актом)переход к правопреемнику всех прав иобязанностей, входящих в состав имуществаправопредшественника .

——————————–

Черепахин Б.Б.Правопреемство по советскому гражданскомуправу. С. 398, 399.

Не противоречит лиотлагательное условие требованиюединовременного (единым актом) переходак наследнику всех прав и обязанностей,входящих в состав наследственной массы?Ответ на этот вопрос, думается, долженбыть отрицательным.

Согласно п.3 ст. 1152 ГК РФпринятие наследства одним или несколькиминаследниками не означает принятиянаследства остальными наследниками.Универсальный характер наследственногоправопреемства не исключаетиндивидуализации, которая прослеживаетсяв возможности наследников в разноевремя принимать (или отказываться отпринятия) наследство.

Следовательно,сам по себе временной промежуток междуоткрытием наследства и наступлениемотлагательного условия не противоречитсуществу универсального правопреемства,хотя, безусловно, этот промежуток долженбыть ограничен в интересах, во-первых,кредиторов по долгам, входящим в составнаследства, и, во-вторых, в интересахсамого наследника.

В дореволюционнойцивилистике назначение наследника подотлагательным условием признавалосьдопустимым .

В советский периодназначение наследника под отлагательнымусловием не было признано противоречащимгражданскому законодательству, обсуждалсялишь срок, по истечении которого условиедолжно быть признано ненаступившим.Б.С. Антимонов и К.А.

Граве признаваливозможность совершения завещания подотлагательным условием, но лишь в томслучае, если наступление или ненаступлениеусловия станет очевидным к моментуоткрытия наследства .

——————————–

Победоносцев К.П.Курс гражданского права. Т. 2. С. 547 – 551.

Антимонов Б.С.,Граве К.А. Советское наследственноеправо. М.: Госюриздат, 1955. С. 143.

В.И. Серебровский считалвозможным назначение наследника и подтаким отлагательным условием, котороеможет наступить после открытия наследства.В современной цивилистике П.В.Крашенинников, Т.И. Зайцева , Е.А.Суханов считают возможнымсоставление завещания под отлагательнымусловием.

——————————–

Источник: https://studfile.net/preview/3816611/page:16/

Право на отказ от наследства – виды и способы – БТИ

Не противоречат ли статьи 1149 и 1158 ситуации?

09.07.2019

Наследники – это лица, которым по закону или по завещанию положено какое-либо имущество умершего. Существует два варианта отношения к этому вопросу: отказ от наследства или принятие его в соответствии с разделом 5 ГК РФ.

Особенности наследования

Наследство появляется с того момента, как наступила смерть гражданина. Если при жизни он не высказал особого мнения по поводу своего имущества, то оно распределяется между имеющимися наследниками по закону в соответствии с главой 63 ГК РФ.

В противном случае оно переходит к конкретным лицам в соответствии с волеизъявлением умершего. После открытия наследства заинтересованные лица могут предпринимать соответствующие шаги в течение 6 месяцев.

Этого времени вполне достаточно, чтобы определиться: принять имущество на законных основаниях или же оформить отказ от наследства.

И даже тогда, когда наследник уже принял положенное ему имущество или совершил действия определенного рода (статья 1154), которые подтверждают этот факт, он все равно в определенных случаях, которые будут рассмотрены ниже, имеет право поменять свое мнение. Это право закреплено за ним статьей 1157 ГК РФ. Наследник не обязан озвучивать причины своего решения. Последнее слово всегда остается за ним.

Виды отказа

Ознакомившись с предназначенным для него имуществом, гражданин имеет право оформить полный или частичный отказ от наследства. Подобная ситуация может сложиться в том случае, если наследник признается таковым сразу по нескольким основаниям:

  • по завещанию;
  • трансмиссии;
  • по закону.

Здесь он сам может решать, на какую часть оформить отказ. Свое мнение он должен сообщить нотариусу заранее для предпринятия дальнейших шагов. Наследник не имеет права выставлять какие-либо условия или отказываться с определенными оговорками. Закон исключает такую возможность. Необходимо исполнить последнюю волю человека четко в соответствии с законным порядком.

Способы отказа и возможные ограничения

Если человек решил не принимать наследство, он может поступить двояко:

  1. Отказаться в пользу выбранного им конкретного лица (статья 1158).
  2. Отказаться, не конкретизируя лиц и обстоятельств (статья 1157).

В первом случае существует только одно условие: выбранное лицо должно соответствовать определенным требованиям. Это может быть:

  1. Наследник по закону. Его права определены в статьях 1142-1148, 1156 ГК РФ.
  2. Преемник наследства по завещанию с учетом статьи 1121 ГК РФ.

Невозможно отказаться от причитающегося имущества в пользу следующих лиц:

  • наследников, признанных недостойными, а также тех, кто не имеет законного права наследования или отстранен от него судом;
  • наследников, которые по закону имеют такую возможность, но лишены этого права непосредственно волей самого наследодателя.

Человек еще при жизни может ограничить права некоторых своих родственников, и закон не в силах изменить его решение. В конце концов, свое имущество он имеет право передать тому, кому считает нужным.

Свобода мысли

Каждый гражданин самостоятельно принимает решение о том, стоит ли оформить отказ от наследства или оставить все как есть. Здесь не должно быть никакого давления со стороны. Этот выбор является гражданским правом любого человека.

Бывают случаи, когда некие лица, преследуя свои личные интересы, вводят выбранного наследника в заблуждение или напрямую шантажируют его. Это делается с целью заставить законного правообладателя наследного имущества отказаться от всего или передать свои права кому-либо другому.

Иногда размер наследства заставляет людей даже совершать преступления. Но здесь уже будущий хозяин имущества должен сам принять решение: идти на поводу у шантажистов или реализовать свои законные права, несмотря ни на что.

В крайнем случае, заметив открытую угрозу жизни, можно обратиться за помощью в органы правопорядка для привлечения преступников к ответственности и наказать их по всей строгости закона. Выбор, опять-таки, остается за самим наследником.

Сроки принятия решения

Принятие и отказ от наследства подробно рассмотрены в главе 5 ГК РФ, которая так и называется «Наследственное право». Действующим законодательством установлены определенные сроки, в течение которых будущий наследник должен определиться в своем выборе и принять окончательное решение. Статья 1154 ГК РФ дает четкие разъяснения по этому вопросу.

Согласно ей утвержден срок в размере 6 месяцев, в течение которого гражданин может либо вступить в законные права, либо отказаться от них. Отсчет начинается с момента открытия самого наследства. Но бывает так, что наследник в положенное время сначала вступил в права, а затем захотел изменить свое решение.

Он может это сделать на протяжении шести месяцев. Правда, есть одно уточнение: наследник может совершить подобное действие, если он сам не подавал заявление на вступление в права наследования, а принял его в соответствии с действующими правилами. Есть еще один момент. В случае отказа от наследства гражданин уже не может поменять свое решение.

Такой вопрос решается только в одностороннем порядке.

Как поступить с причитающейся долей

В ГК РФ существует понятие «обязательной доли» наследства. Что это такое и как можно с ней поступать? Для примера рассмотрим случай, когда наследодатель ушел из жизни, оставив завещание в пользу одного из родственников.

Если на момент смерти у него имелись нетрудоспособный супруг или несовершеннолетний ребенок, то он, являясь наследником по закону, имеет полное право на обязательную долю в причитающемся наследстве (статья 1149 ГК РФ).

Может ли такой наследник оформить отказ от доли наследства? Многие юристы, ссылаясь на статью 1158 ГК РФ, отрицательно отвечают на этот вопрос. Да и жизнь показывает, что желающих отказаться от дополнительных благ практически нет.

Но в этом случае не учитывается право самого наследника на свободу выбора в принятии решения (статья 1157). Иногда для этого требуется еще и согласие органа опеки. Рассматривать такой вопрос в результате приходится с учетом пожеланий всех заинтересованных сторон.

Источник:

Виды отказа от наследства – основные понятия, проведение процедуры, правовой регламент

Согласно законодательству Российской Федерации, практически во всех случаях (исключения прописаны отдельно) наследник имеет право отказаться от прав на имущество и собственность усопшего. Сделать это можно несколькими способами, более подробно о которых будет рассказано ниже.

Отказ путем бездействия или путем обращения к нотариусу

Согласно нормам российского законодательства, каждый наследник располагает шестимесячным сроком для того, чтобы подтвердить свои права на собственность усопшего. Для этого он должен обратиться к любому нотариусу и написать соответствующее заявление.

Если же наследник не хочет вступать в свои законные права, у него есть два варианта:

  • обратиться к нотариусу для того, чтобы оформить отказ от наследства официально (также составляется соответствующее заявление);
  • не предпринимать никаких действий. В этом случае по прошествии шестимесячного срока наследник перестанет претендовать на имущество, и оно будет разделено между всеми остальными кандидатами, которые подтвердили свои права.

Отметим, что наследник может нарушить упомянутый шестимесячный срок не по собственному желанию. У него просто может не быть возможности обратиться к нотариусу или же он может не знать о смерти наследодателя.

https://www.youtube.com/watch?v=cCsWyvtZdKs

Если впоследствии он обратится в суд для восстановления своего права, ему нужно будет предоставить весомы доказательства того, что он не смог им воспользоваться в шестимесячный срок по уважительной причине.

Многие наследники заблуждаются насчет того, что описанные выше действия (написание заявление про отказ от наследства и игнорирование шестимесячного срока) имеют равную юридическую силу. Это не так. Разница становится понятной в тех случаях, когда речь идет, например, о наследовании квартиры, в которой проживал и наследник, и наследодатель.

Если соответствующее заявление у нотариуса не было составлено, наследник может быть признан не отказавшимся от наследства, а наоборот вступившим в него по закону (так как он проживает в этой квартире, плати коммунальные платежи, и так далее). В результате может возникнуть множество спорных ситуаций, в результате которых имущество окажется «в подвешенном состоянии» на многие годы.

Так что, если наследник имеет четкие намерения отказаться от своих прав, наиболее благоприятным и простым способом будет написание заявления. Это займет минимум времени и обеспечит отсутствие длительных имущественных тяжб в дальнейшем.

Ситуация может осложниться в тех случаях, когда:

  • наследником является несовершеннолетнее лицо (в таком случае отказ может быть осуществлен только с разрешения официально закрепленного за ним попечителя);
  • наследником является недееспособное лицо (тогда отказ возможен только с разрешения органов опеки или с разрешения лица, которое официально представляет интересы недееспособного);
  • гражданин хочет отказаться от своей доли в пользу кого-то (в таком случае нужно написать отдельное заявление, и уточнить у нотариуса, не будет ли такой отказ противоречить закону);
  • наследуется обязательная доля. Согласно законам РФ, наиболее уязвимее категории населения могут получить обязательную долю в наследстве умершего родственника. Отказаться от этой доли нельзя ни при каких обстоятельствах

Отказ от наследства через суд

Суд является инстанцией, которая имеет полномочия лишить прав наследования любого гражданина и в любой момент времени.

Даже если уже прошло шесть месяцев, документы были подписаны, и наследник вступил в свои права, он все равно может обратиться в суд и запросить отказ. Исходя из обстоятельств дела, суд может удовлетворить или отклонить его просьбу.

Кроме того, суд может лишить права наследования лица, которое вступило в права фактически. Срок, в течение которого это может произойти, также не установлен нормативными актами.

Отдельно стоит упомянуть о полномочии суда признать того или иного наследника недостойным. Соответствующее постановление может вступить в силу как до смерти человека, так и после истечения шестимесячного срока от этой даты.

Как правило, недостойными признаются лица, которые совершали правонарушения против наследодателя или других наследников с целью противостоять законной процедуре распределения имущественных прав. Недостойным может быть признано даже то лицо, которое уже вступило в наследство фактически или по завещанию.

Источник:

Способы отказа от наследства по ст 1159 ГК РФ

Наследованием называется переход имущества, а также прав и обязательств от умершего к иным лицам. Имущество передается от покойного к его преемникам согласно завещанию или по закону. Однако непонятен факт, может ли человек отказаться от оставленного ему наследства.

Основываясь на статье 1159 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), расскажем о методах, с помощью которых преемник вправе отказаться от наследства.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.  

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону

Источник: https://orenbti.ru/nedvizhimost/pravo-na-otkaz-ot-nasledstva-vidy-i-sposoby.html

Как отказаться от наследства в пользу другого наследника

Не противоречат ли статьи 1149 и 1158 ситуации?

Задайте вопрос юристу бесплатно!

Кратко опишите в форме вашу проблему, юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и перезвонит в течение 5 минут! Решим любой вопрос!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Наследование имущества умершего родственника не является обязательным. Отказ от наследства иногда бывает более выгодным, чем его принятие. Закон предусматривает два способа отказа – письменно или по умолчанию. Для передачи части имущества конкретному лицу нужно написать заявление. Документ регистрируется у нотариуса, открывшего наследственное дело.

Можно ли отказаться от наследства в пользу другого наследника

Правопреемник имеет право отказаться от наследственного имущества в пользу другого получателя до получения свидетельства о правах на наследство (ст. 1158 ГК РФ).

Чтобы передать часть имущества иному человеку, необходимо обратиться к нотариусу. Наследник самостоятельно выбирает лицо, которое получит его долю в наследстве. Однако закон ограничивает круг получателей.

Пример. Умерший гражданин оставил завещание. На основании документа его личная квартира отходит дочери и жене в равных частях. В квартире фактически проживает супруга покойного.

Дочка давно вышла замуж, поэтому не нуждается в жилье. Наследники договорились между собою, что дочка напишет отказ от имущественных прав в интересах матери.

В результате объект недвижимости отошел супруге наследодателя.

В чью пользу можно оформить отказ по закону (родственник, не родственник, государство…)

Перечень лиц, в отношении которых можно оформить адресный отказ, устанавливается законом.

Передача имущественных прав допускается в таких случаях:

  1. При наличии завещания отказаться от имущества можно в пользу лиц, указанных в распорядительном документе. Если претендент один, тогда адресный отказ запрещен. Можно лишь отстраниться полностью от оставшегося имущества. Следовательно, оно отойдет близким родственникам умершего гражданина в установленном законом порядке.
  2. Если нет завещания, то наследники одной очереди могут передать свою часть имущества кому-то из родственников той же линии.

Закон не предусматривает адресный отказ в пользу государства. Если родственники 1–2 линии не хотят принимать имущество, то оно отходит претендентам следующей очереди. И только после того, как все наследники отказались, были устранены или не приняли наследство, оно признается выморочным и отходит государству.

Важно! Закон не предусматривает возможность аннулировать отказ от наследства. Исключение составляет ситуация, когда гражданин оформил документ по принуждению. Однако это необходимо доказать в суде.

Сроки, когда можно отказаться

Общие сроки для оформления наследства – 6 месяцев. В течение этого времени заинтересованным лицам нужно подать отказное заявление.

Если сроки пропущены, но человек не подал заявление о принятии наследства, тогда имущество отходит остальным заявителям.

Если претендент подал заявление, но позже не написал отказную, то он считается вступившим в наследственные права. Отказаться от имущества теперь нельзя.

Уступить имущественные права другому человеку можно путем подачи заявления. Документ необходимо оформить в письменном виде и направить нотариусу по месту открытия наследственного дела.

Документы могут быть поданы:

При подаче заявления через почтовое отправление, наследник должен оформить документ у другого нотариуса. Для этого необходимо посетить любую нотариальную контору, оплатить пошлину и составить заявление.

Нотариус удостоверит отказ. После чего, его необходимо переслать в нотариальную контору по месту открытия наследства.

Вложение должно содержать:

  • заявление – отказ;
  • копию паспорта наследника;
  • опись вложения.

При подаче через представителя необходимо предъявить нотариальную доверенность и гражданский паспорт.

Порядок и процедура

Порядок действий при адресном отказе от наследства:

  1. Сбор документации.
  2. Обращение к нотариусу.
  3. Оплата пошлины.
  4. Подача заявления.

Заявление

Заявление о передаче имущества другому человеку нужно подать в 6-месячный срок со дня смерти гражданина. В документе указываются:

  • данные нотариальной конторы;
  • сведения о заявителе (Ф.И.О., адрес регистрации);
  • название заявления;
  • суть документа;
  • отображение родства с умершим лицом;
  • дата составления заявления;
  • подпись заявителя.

Образец заявления об отказе от наследства в пользу другого лица

Расходы, стоимость

Если основной статьей расходов при оформлении наследства является госпошлина, то при отказе от него доминируют услуги нотариуса. За подачу заявления нужно заплатить госпошлину в размере 100 р.

Стоимость нотариальных услуг зависит от региона обращения. Уточнить тарифы, установленные в регионе, можно на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Важно! При выезде нотариуса за пределы офиса стоимость услуг возрастет в 1,5 раза.

Документы

Перечень документов для оформления отказа

Источник: https://advokat-vlz.ru/nasledstvo-i-darenie/kak-otkazatsya-ot-nasledstva-v-polzu-drugogo-naslednika

Криминальный мир
Добавить комментарий